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民事維權(quán)法律研究新聞
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律師應(yīng)有權(quán)向被告人、嫌疑人核實人證
發(fā)布時間:2018-10-23 15:47:24    瀏覽次數(shù):

一、問題的由來
 
關(guān)于律師是否有權(quán)向被告人(犯罪嫌疑人)核實人證的問題,我首先介紹一下這個問題的歷史狀況和問題的提出。
 
最開始是沒有這個問題的,因為第一,當(dāng)時律師是在審判階段才能介入。第二,那時也不能復(fù)制卷宗,只能摘抄,要在有限時間內(nèi)把它抄出來,也不可能全面。由于審判階段也沒有人關(guān)注這個問題,律師到看守所都是可以給被告人看摘抄的案卷材料的。后來可以復(fù)印卷了,也是抱著卷跟被告人一起核對的,也沒有人管,這是歷史的狀況。
 

 
中華全國律師協(xié)會刑事業(yè)務(wù)委員會主任、京都律師事務(wù)所名譽主任田文昌律師
 
后來,到了偵查階段律師可以介入后,由于審查起訴階段可以看卷了,就出現(xiàn)了一些案例,由于律師給被告人看卷,有的人被定罪了。
 
接下來,十幾年前,刑訴法修改前,先提出了雙方證據(jù)開示的問題,為此舉辦了若干次工作會議,爭議的焦點是對等開示還是不對等開示。我是堅決反對對等開示證據(jù)的,為什么民事訴訟中叫證據(jù)交換而刑事訴訟中叫證據(jù)開示?因為交換是對等的,而開示不是對等的。這是因為刑事訴訟中控辯雙方的舉證責(zé)任不同。在討論證據(jù)開示問題時,我提出來了給嫌疑人、被告人核對證據(jù)的問題,證據(jù)開示的目的是為了節(jié)省開庭時間、提高訴訟效率,如果不給嫌疑人、被告人核對證據(jù),這個目的就達不到了。
 
但是這個問題始終爭論非常激烈,最后由于我們律師方面堅決不同意對等開示,證據(jù)開示問題就擱置下來了,一直拖到了刑訴法修改。后來在討論刑訴法修正案時還是爭執(zhí)不下,干脆就改成了律師可以在審查起訴期間全面閱卷。
 
而關(guān)于嫌疑人、被告人如何了解案卷內(nèi)容的問題,則作出了在審查起訴階段律師會見時可以向其核對有關(guān)證據(jù)的規(guī)定。雖仍有爭論,但終于還是寫進了刑訴法修正案。這一點應(yīng)該說是一項重大進步。
 
但是,再后來,在多部委會簽《關(guān)于依法保障律師執(zhí)業(yè)權(quán)利的規(guī)定》的時候,又曾經(jīng)改成了列舉式的限制性解釋,明確地把同案被告人的供述和證人證言排除在核對的內(nèi)容之外,也就是說核對證據(jù)只剩下實物證據(jù)和被告人本人的供述。但是,要知道,包括同案犯以及證人證言在內(nèi)的言辭證據(jù)是當(dāng)前很重要的定罪證據(jù)。所以,當(dāng)時我堅決反對,我說如果達不成一致,只能回到原點,絕不能做出限制解釋,也沒有這個權(quán)力去做這種限制性解釋。
 
在隨后的幾年中,對于這個問題經(jīng)歷過七上七下的反反復(fù)復(fù),我們律師一方繼續(xù)強烈反對,堅決不同意作出限制性解釋。在這個規(guī)定最后出臺時,終于取消了限制性解釋,回歸了刑訴法原文。
 
這個歷史背景說明了這個問題爭議的激烈程度。當(dāng)然了,這個問題現(xiàn)在還有爭議,實踐中有些地方限制律師,有些地方不限制,比較混亂。我們?yōu)槭裁撮_這個會?就是希望從理論上進一步論證這個問題,進一步把這個問題說清楚,能夠討論出清晰的界限。
 
二、庭前要給被告人、嫌疑人充分的時間準(zhǔn)備質(zhì)證
 
到底被告人、嫌疑人有沒有閱卷權(quán),我有一篇論文就是關(guān)于嫌疑人和被告人對案件的知情權(quán)。對于這個問題,我做了大量的比較研究。首先,實際上無論是美國還是德國、英國,都明確的規(guī)定,嫌疑人、被告人有全面閱卷權(quán)。被告人、嫌疑人的閱卷權(quán),由律師來幫他實現(xiàn)。如果沒有律師,由公訴機關(guān)負責(zé)提供案卷。其次,從我們現(xiàn)實情況來看,被告人、嫌疑人有沒有質(zhì)證的權(quán)利?
 
我們立法上明確規(guī)定,一切證據(jù)都要經(jīng)過當(dāng)庭質(zhì)證,才能作為定案依據(jù)。那么,如何落實質(zhì)證權(quán)的問題?有時候一個復(fù)雜的案件,閱卷和準(zhǔn)備質(zhì)證,要幾個月的時間,少的也要十天八天,要做大量的準(zhǔn)備才能有效質(zhì)證。如果被告人一點準(zhǔn)備時間都沒有,只是讓他當(dāng)庭去質(zhì)證,這樣質(zhì)證權(quán)無法實現(xiàn),也無法落實。
 
換一個角度來看,如果嚴格按照法律規(guī)定,一個負責(zé)任的律師,為了保證被告人充分行使質(zhì)證權(quán),在法庭出示證據(jù)的時候,可以要求被告人對每一份證據(jù)都詳細查看,可以一頁一頁紙地看。那么,問題來了,到底是要當(dāng)庭看還是庭前看?那么多經(jīng)濟犯罪的問題,需要算賬,還有公式,人腦不是電腦,說出來不一定算得清楚賬,必須得看。但如果這樣做起來,開庭時間將會變成馬拉松。所以,無論從個人權(quán)利來講,還是從節(jié)省庭審時間的需要來講,這個問題都應(yīng)該解決,不這樣做,庭審要延長多少時間?所以,從質(zhì)證權(quán)和庭審需求來講,我認為不讓嫌疑人、被告人在開庭前了解案卷的內(nèi)容,就是剝奪了他們的質(zhì)證權(quán),也是沒有法律依據(jù)的。
 
三、律師辯護權(quán)不能代替被告人的質(zhì)證權(quán)
 
關(guān)于律師辯護權(quán)的來源和基礎(chǔ)問題,至今為止很多人還沒有弄清楚,很需要認真研究。其中關(guān)于律師辯護權(quán)獨立性究竟體現(xiàn)在什么地方?關(guān)系還很混亂?,F(xiàn)在有一個觀點,把律師的辯護權(quán)獨立性解釋為獨立于當(dāng)事人的權(quán)利。所以,在法庭上會出現(xiàn),被告人拒不認罪,律師卻以獨立行使辯護權(quán)為由堅持進行罪輕辯護。而我們堅持的觀點是應(yīng)獨立于當(dāng)事人之外其他權(quán)利的干預(yù),而必須忠于當(dāng)事人。律師辯護是有償服務(wù),是基于當(dāng)事人委托而形成的種種權(quán)利。如果把律師辯護權(quán)獨立性與當(dāng)事人的意志割裂開來,當(dāng)事人的權(quán)利就無法實現(xiàn)。
 
還有,現(xiàn)在我們的庭前會議就出現(xiàn)了新的動向,很多庭前會成了變相庭審,很多法庭要求在被告人不到場的情況下,由律師來質(zhì)證,排除一些所謂沒有異議的證據(jù),到庭審時就不出示了。對此,我是堅決拒絕的,律師怎么能代替當(dāng)事人質(zhì)證呢?
 
這種觀點就是把律師辯護權(quán)與當(dāng)事人的權(quán)利給割裂開了,扭曲了律師的職業(yè)道德,抽掉了律師制度的根基。
 
我一直認為,對于審判活動來說,發(fā)現(xiàn)真相是手段,不是目的,目的是司.法公正。從證據(jù)角度來講,只要達到法定的證據(jù)真實的標(biāo)準(zhǔn)了,就起到了維護司.法公正的作用。如果查明真相與維護公正能夠做到統(tǒng)一,當(dāng)然最好。但不能統(tǒng)一的時候,前者只能是手段,后者才是目的,否則就會本末倒置。
 
所以,從這個角度上講,要正確地認識被告人閱卷權(quán)的這個問題,首先還要解決律師辯護權(quán)的來源和基礎(chǔ)。
 
四、不能以擔(dān)心翻供和串供來否定核實人證的權(quán)利
 
現(xiàn)在反對被告人、嫌疑人對同案口供和證人證言,即對言詞證據(jù)有知情權(quán)的一個重要理由就是擔(dān)心翻供和串供。我認為這個問題并不難解決,第一,證據(jù)固定了,偵查已經(jīng)終結(jié)了。第二,究竟是以審判為中心還是以偵查為中心?有些人到現(xiàn)在這個結(jié)還沒有打開。那么,能不能翻供?翻供是不是一種正常現(xiàn)象?如果翻供就有問題,那么就是回到以偵查為中心。既然強調(diào)以審判為中心,那么翻供還是問題嗎?
 
還有一種說法,認為案卷材料庭審之前是秘密,庭審之后才不是秘密的,這種說法是有問題的?,F(xiàn)在核心問題是,我給你質(zhì)證權(quán),但是我不給你準(zhǔn)備時間?,F(xiàn)在法院要求必須庭審前三五天把證據(jù)交上來,控辯雙方不能搞突襲。但是,可以給被告人搞突襲,而且必須給被告人搞突襲,不搞突襲就不行。這個邏輯我認為站不住腳,既然讓被告人質(zhì)證,為什么不能夠給人家充分的質(zhì)證準(zhǔn)備時間呢?指控人家犯罪還不讓被指控者知悉指控的證據(jù),這種邏輯豈不回到了文化大革命時“背靠背的揭發(fā)檢舉”?可是那種做法恰恰是破壞法治的極端手段!
 
還有就是串供問題,擔(dān)心律師幫助被告人串供。這個問題可以這么理解:第一,律師有律師的紀(jì)律,串供是要負責(zé)任的。第二,偵查人員照樣存在串供問題,為什么偏偏只指向律師?不能以不該發(fā)生的情況為理由,來剝奪被告人知悉案件材料的權(quán)利。

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